我們必須堅持疑罪從無的辦案要求,確保審訊、判決、定罪環(huán)節(jié)的依法獨立行使職權(quán)和程序正義,迅速建立起涵蓋公安機關(guān)、檢察院和法院的錯案責(zé)任追究機制。
7月14日,婁底中院以上訴人歐陽佳參與搶劫的證據(jù)存在重大疑點且不能得到合理排除,沒有形成完整的證據(jù)鏈、不能達到事實清楚、證據(jù)確實充分的證明標(biāo)準(zhǔn)為由,對其作出證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決,宣告上訴人歐陽佳無罪,并當(dāng)庭釋放。(詳見瀟湘晨報7月15日A07版報道)
此案起于2009年,湖南婁底發(fā)生一起持刀搶劫案,被害人報案稱遭5名年輕人持刀搶劫,被搶去現(xiàn)金6500元、手機一部和黃金項鏈一條。警方抓到一名嫌犯后,該嫌犯稱提議搶劫和帶砍刀的是歐陽望,民警趕到他家,得知其已外出打工,便帶走了其弟歐陽佳。此后,19歲的歐陽佳被指控持刀搶劫,成為該案主犯,被一審法院兩次判處有期徒刑十年零六個月、八年。
有媒體評論認(rèn)為,二審法院能夠堅持疑罪從無的理念,堅持證據(jù)裁判的底線原則,對這起案件及時進行糾正,值得肯定。
無罪推定原則是刑法的基本原則之一,其核心內(nèi)涵就是任何人在被法院生效判決確定有罪之前,均被認(rèn)為是無罪的。無罪推定原則要求司法機關(guān)在入罪時必須嚴(yán)格謹(jǐn)慎,證據(jù)必須確實、充分,排除任何合理懷疑。如果認(rèn)定被告人有罪的證據(jù)不能排除合理懷疑或者尚未達到確實充分標(biāo)準(zhǔn)的,被告人應(yīng)當(dāng)被判決無罪,這就是疑罪從無。疑罪從無在我們這個有著長期“斗爭”傳統(tǒng)和人權(quán)觀念淡薄的社會往往不被理解。
要認(rèn)識疑罪從無的司法價值,我們必須厘清客觀真實與法律真實的內(nèi)涵,并準(zhǔn)確權(quán)衡打擊犯罪和保障人權(quán)之輕重。
首先來看客觀真實與法律真實?陀^真實就是真實發(fā)生過的事實,法律真實就是通過法定證據(jù)能夠認(rèn)定的事實。我們必須承認(rèn),事實發(fā)生后,隨著時間的流逝及環(huán)境的改變,窮盡包括科技在內(nèi)的一切手段也可能無法完全復(fù)原到客觀真實。法院判案只能依據(jù)建立在現(xiàn)有證據(jù)之上的法律真實。對于法官而言,以事實為根據(jù)就是以法律事實為根據(jù),法官判案堅持了法律真實就是堅持了“實事求是”。當(dāng)然我們盡量讓法律真實靠近客觀真實,但是法律真實只能無限地接近客觀真實,永遠(yuǎn)也不可能復(fù)制客觀真實。法律真實與客觀真實之間存在一個“盲區(qū)”,正是因為這個“盲區(qū)”的客觀存在,要求刑事法官在判決時必須做到疑罪從無。因為在法律真實無法認(rèn)定被告人有罪時,我們不能穿越“盲區(qū)”而主觀上臆斷客觀真實能認(rèn)定被告人有罪。如果擅自穿越“盲區(qū)”推斷被告人有罪,則會導(dǎo)致司法權(quán)力的濫用。
其次看打擊犯罪和保障人權(quán)。長期以來,我們過度強調(diào)打擊犯罪,而忽略了保障人權(quán)。實際上認(rèn)真分析起來,打擊犯罪的目的除了讓犯罪人受到刑罰懲治外,其終極目的不也是為了保護其他人的人身財產(chǎn)安全嗎?從這一意義上而言,打擊犯罪的目的也是為了保障人權(quán),易言之,保障人權(quán)價值大于打擊犯罪的價值。當(dāng)然,筆者絕不是說不用打擊犯罪,而探討的是打擊犯罪和保障人權(quán)存在沖突時如何取舍的問題。刑事法官判案時有時會遇到放縱壞人和冤枉好人的兩難境地。因為不可能所有案子都能辦成“鐵案”,必須承認(rèn)有些案件在證據(jù)上確實存在疑問甚至矛盾,這時候刑事法官就會在罪與非罪之間徘徊,判決被告人有罪又擔(dān)心冤枉了好人,判決被告人無罪又擔(dān)心放縱了壞人。筆者嘗試比較一下冤枉好人與放縱壞人對社會公眾及犯罪人的危害。
冤枉好人(無辜者被判有罪)的危害:真正的罪犯沒有受到應(yīng)有制裁、無罪的人受到不應(yīng)有的制裁;被害人損失可能得到賠償,但是無辜者同等財產(chǎn)受到損害;增加所有潛在罪犯的僥幸心理;增加公眾產(chǎn)生不安全感、不信任感、損害司法權(quán)威;無辜者服刑后無法彌補。
放縱壞人(有罪者被判無罪)的危害:罪犯沒有受到應(yīng)有制裁;被害人損失無法賠償;增加所有潛在罪犯的僥幸心理;認(rèn)為司法機關(guān)辦案不力;.可以通過補充偵查補強證據(jù)進行彌補。
通過上面比較可以發(fā)現(xiàn),冤枉好人的危害遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于放縱壞人的危害。絕大多數(shù)情況下刑事案件的證據(jù)能夠保證確實充分,打擊犯罪和保障人權(quán)能夠兼得,不會冤枉好人也不會放縱壞人,但是當(dāng)二者存在沖突,“魚與熊掌不可兼得”時,如何取舍?通過以上的比較,已經(jīng)不言自明了。
正是基于保障人權(quán)的價值考量我們必須堅持疑罪從無的辦案要求。很慶幸,疑罪從無已經(jīng)有了明確的法律依據(jù),去年年底最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于建立健全防范刑事冤假錯案工作機制的意見》明確規(guī)定:定罪證據(jù)不足的案件,應(yīng)當(dāng)堅持疑罪從無原則,依法宣告被告人無罪,不得降格作出“留有余地”的判決。
最高人民法院常務(wù)副院長沈德詠曾撰文稱:“要進一步強化防范冤假錯案的意識,要像防范洪水猛獸一樣來防范冤假錯案,寧可錯放,也不可錯判”。如何“寧可錯放,也不可錯判”?如歐陽佳案所反證的,確保審訊、判決、定罪環(huán)節(jié)的依法獨立行使職權(quán)和程序正義是一個方面,另一方面必須迅速建立起涵蓋公安機關(guān)、檢察院和法院的錯案責(zé)任追究機制,界定出錯具體環(huán)節(jié)以及具體案件承辦人,而不能將輿論的大棒一齊打向“司法機關(guān)”這一籠統(tǒng)而模糊的集體概念上。
惟其如此,我們才能從制度層面預(yù)防錯案的發(fā)生,或許這也是本起案件帶給我們的有益啟示。
本文刊載于2014年7月21日《人民法院報》
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