6月10日,中央政法委全體會議透露的消息,刑事訴訟法、民事訴訟法將進行修改完善。而記者獲悉,全國人大常委會已啟動了包括上述兩部訴訟法在內(nèi)的三大訴訟法的修改工作。民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法是中國最重要的三部訴訟法,已經(jīng)連續(xù)兩次進入全國人大常委會五年立法規(guī)劃。為何要修改三大訴訟法,修改對推動民主法治進程有何影響?今日開始,本報推出系列訪談,關(guān)注三大訴訟法修改的焦點、難點和熱點。
●訴訟法是規(guī)定訴訟程序的法律,我國有三大訴訟法●刑事訴訟法、民事訴訟法和行政訴訟法
□刑事訴訟實行國家干預(yù)原則,提起訴訟主要由人民檢察院提起公訴。檢察院與自訴人對被告人有罪負(fù)舉證責(zé)任,只要控方無法證明被告人有罪,那么被告人即是無罪。
□民事訴訟實行不告不理原則,提起訴訟的主體必然是民事權(quán)利受到侵犯,或者是發(fā)生爭議的公民、法人或者其他組織。一般按“誰主張,誰舉證”分配舉證責(zé)任。
□行政訴訟為解決國家行政管理權(quán)行使過程中出現(xiàn)的問題,提起訴訟的主體是行政管理的相對人,也就是被管理者。由被告行政機關(guān)就是否依法行政負(fù)主要舉證責(zé)任。
刑事訴訟法
時隔15年后再次大修
今年3月,全國人大常委會法工委副主任郎勝在刑事訴訟法調(diào)研中表示,刑事訴訟法修改已列入今年立法工作計劃。
全國人大1979年制定刑事訴訟法后,1996年對該法進行了首次大修,近年來,學(xué)術(shù)界和實務(wù)界要求再次呼吁大修,佘祥林案、趙作海案、躲貓貓事件背后暴露出來的刑訊逼供、屈打成招問題也指向現(xiàn)行刑事訴訟法的不足。
中國社科院法學(xué)所研究員、中國法學(xué)會刑事訴訟法學(xué)研究會副會長王敏遠(yuǎn)表示,此次修法有望明確非法證據(jù)排除規(guī)則,即通過刑訊逼供等非法方式獲取的證據(jù)不能成為法院定罪的證據(jù),此外,他建議此次修法要考慮與國際條約的銜接,比如中國已經(jīng)簽署但尚未批準(zhǔn)加入的公民權(quán)利與政治權(quán)利公約。
民事訴訟法
法工委已形成修改方案
早在去年10月,法工委就已經(jīng)召開了民事訴訟法修改調(diào)研座談會。今年3月底法工委就民訴法修改調(diào)研時,法工委副主任王勝明表示,民訴法修改已列入今年全國人大常委會的立法工作計劃。據(jù)知情人士透露,經(jīng)過多次調(diào)研和專家座談,法工委已經(jīng)初步形成了修改方案。
1982年全國人大常委會制定了民事訴訟法(試行),此后在1991年由全國人大制定了現(xiàn)行民事訴訟法。2007年,立法機關(guān)首次作出修改,針對當(dāng)時突出的再審難和執(zhí)行難問題作出了修改。
中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、中國法學(xué)會民事訴訟法學(xué)研究會副會長湯維建表示,此次修法的核心應(yīng)為強化對當(dāng)事人的訴權(quán)保障,比如當(dāng)事人起訴難、收集證據(jù)難、申訴難等問題。
行政訴訟法
出臺紅頭文件缺乏監(jiān)督
行政訴訟法于1989年通過后已經(jīng)實施21年,迄今尚未作出過修改。全國人大常委會法工委人士日前透露,已開始進行對行政訴訟法修改的工作。
中國政法大學(xué)副校長、中國法學(xué)會行政法學(xué)研究會副會長馬懷德表示,行政訴訟法實施以來,由于案件受理范圍規(guī)定為具體行政行為,而各類規(guī)范性文件,比如通知、意見、紅頭文件、會議紀(jì)要等出臺時缺乏監(jiān)督,侵犯公民、法人和其他組織權(quán)益的現(xiàn)象比較普遍。
此外,行政訴訟管轄法院級別低使得法院往往難以抵御外來力量的干預(yù),比如行政訴訟不允許調(diào)節(jié),而事實上卻存在大量的“協(xié)調(diào)”現(xiàn)象,另外,這類案件還存在立案難問題。這是此次修法需解決的問題。
“排除刑訊逼供證據(jù)”有望入法
刑事訴訟法1996年首次大修,明確將“未經(jīng)法院依法判決,不得確定任何人有罪”寫進法律。但在過去的15年中,佘祥林案、趙作海案、躲貓貓事件、開水死事件等背后的刑訊逼供、有罪推定和監(jiān)管漏洞,暴露出刑事訴訟法中急需完善的地方。全國人大常委會已將刑訴法修改列入今年的立法計劃,法工委也已正式啟動該法修改的調(diào)研。
■ 專家建議
“如實供述”修改方向
上策
你有權(quán)保持沉默
“你有權(quán)保持沉默。如果你不保持沉默,那么你所說的一切都能夠用來在法庭上作為控告你的證據(jù)!
著名的“米蘭達警告”,也稱“米蘭達告誡”,即犯罪嫌疑人、被告人在被訊問時,有保持沉默和拒絕回答的權(quán)利。
中策
不強迫自證其罪
“凡受刑事指控者,不得被強迫做不利于自己的證言或者被強迫承認(rèn)犯罪!
這是《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》的規(guī)定,我國已簽署,但尚未批準(zhǔn)加入。
在美國、法國等許多國家的法典中,是一條比較普遍的條款。
下策
廢除“如實供述”
“坦白從寬,抗拒從嚴(yán)”這句口號,作為審案政策已實行了幾十年。這一審訊原則在“有罪假定”的前提下,要求犯罪嫌疑人自證其罪,以求寬大處理。
這個政策重口供而輕證據(jù),很容易引來刑訊逼供,近年在海淀區(qū)檢察院等地已經(jīng)取消。
新京報:1996年,刑事訴訟法進行了大規(guī)模的修改,但很快學(xué)界就呼吁再次大修,這比較罕見,是不是說當(dāng)時的修改并不成功?
王敏遠(yuǎn):修改的積極意義還是應(yīng)當(dāng)肯定的,例如確立了未經(jīng)法院判決不得確定任何人有罪,這都是巨大的進步。但當(dāng)時確實留下了不少問題和爭議、要求修改的呼聲也會很自然地產(chǎn)生,這是正常的。還有后來在實踐中產(chǎn)生的新問題,現(xiàn)在就是希望修法能夠把這些問題逐步解決。
修法應(yīng)考慮與國際公約銜接
新京報:1996年修改刑訴法時,中國已經(jīng)批準(zhǔn)了聯(lián)合國禁止酷刑公約,公約里規(guī)定的“非法證據(jù)排除規(guī)則”并沒有體現(xiàn)出來。
王敏遠(yuǎn):當(dāng)時還沒有公約意識。研究討論過程中很少提到國際公約。即使有人提出,也沒有任何反應(yīng),反對的沒有,贊成的也沒有,就像沒聽見一樣。
新京報:刑訴法和國際公約的要求有多大差距?
王敏遠(yuǎn):肯定有差距,如不得強迫自證其罪,比如羈押的司法審查等,但差距并沒有想象的那么大。
新京報:以公約為底線是否已經(jīng)達成了共識?
王敏遠(yuǎn):我沒有聽到官方的明確的說法,學(xué)界倒是一直在呼吁。其實這不是什么高標(biāo)準(zhǔn)的要求,這是最起碼的要求。公約是對全世界適用的,都是最低限度的、起碼的要求,如果這都做不到,我們何談一個負(fù)責(zé)任的大國應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任呢?
“如實供述”有望去掉
新京報:哪些公約的規(guī)則可能會納入刑訴法修改?
王敏遠(yuǎn):據(jù)我所知,這次修改中對公約的很多內(nèi)容是予以考慮的,比如不得強迫自證其罪,這次就很可能要寫進去,解決我國刑訴法的“如實供述”與公約不一致的問題。我認(rèn)為選擇有上、中、下三策,上策就是按照跟米蘭達規(guī)則相似的沉默權(quán),中策是依照國際公約的要求,凡受刑事控告者,在未依法證實有罪之前,應(yīng)有權(quán)被視為無罪。下策是簡單地將“如實供述”去掉。
新京報:我們會選擇中策?
王敏遠(yuǎn):有中策已經(jīng)很不錯了,已經(jīng)是很重要的進步了。當(dāng)然,這也有現(xiàn)實基礎(chǔ)。前些時間我去參觀一些公安機關(guān)的審訊室,有的已經(jīng)不再強調(diào)“坦白從寬,抗拒從嚴(yán)”了,說明有的偵查機關(guān)的破案,審訊的作用已經(jīng)發(fā)生了變化,不再把撬開嘴巴作為偵查的主要方式了。
新京報:非法證據(jù)排除的規(guī)范上,我們已經(jīng)做到哪一步了?
王敏遠(yuǎn):去年“兩院三部”頒布的關(guān)于非法證據(jù)排除規(guī)則,是比較徹底了,與禁止酷刑公約一致,禁止酷刑公約也只是要求排除非法言詞證據(jù),沒有要求排除非法實物證據(jù)。從法治發(fā)達國家的相關(guān)規(guī)定來看,對非法實物證據(jù)往往也是酌定排除的,不是絕對排除。當(dāng)社會具備相應(yīng)的條件時,通過修改法律,規(guī)定非法證據(jù)排除方式促進偵查機關(guān)改變破案方式。
并非因冤案才反對刑訊逼供
新京報:改掉“坦白從寬,抗拒從嚴(yán)”一句話,我們走了這么多年?
王敏遠(yuǎn):強迫自證其罪,即使按照1979年的刑訴法也是不應(yīng)該允許的。刑訊逼供本來就是我們禁止的。
新京報:為何刑訊逼供還是屢禁不止?
王敏遠(yuǎn):因為刑訴法中缺乏法律后果的規(guī)定,如果法律只是規(guī)定了不允許刑訊逼供,但是刑訊逼供得來的證據(jù)竟然可以用作定罪的根據(jù),怎么遏制刑訊逼供?
作為一種現(xiàn)象,刑訊逼供的原因很復(fù)雜。這和超期羈押的原因有共通的地方。比如利用審訊破案、靠口供找線索,這種偵查模式?jīng)]有改變,是導(dǎo)致刑訊逼供的重要原因。
新京報:也有人說,刑訊逼供的確破了不少案子。
王敏遠(yuǎn):冤假錯案背后往往有刑訊逼供,但并不是刑訊逼供一定會造成冤假錯案。如果認(rèn)為刑訊逼供一定導(dǎo)致冤假錯案,那就是把偵查人員看成不是傻子就是壞人,這是不可能的。我們反對刑訊逼供不是因為一打就是冤假錯案,而是因為這是一種野蠻的、不人道的、違反人權(quán)要求的偵查破案的方式。
審訊時律師在場可減少刑訊
新京報:躲貓貓事件暴露出看守所失去監(jiān)督的問題,解決看守所監(jiān)督和審訊時律師在場這兩個問題遇到的阻力都挺大?
王敏遠(yuǎn):刑訊逼供問題不可能一夜之間徹底解決。重要的是要促進這個過程,而不要停滯,更不應(yīng)阻礙這個過程。如制定審訊時律師在場的規(guī)則,雖然連律師一起打的情況也會發(fā)生,但畢竟大多數(shù)情況下不好下手吧。
新京報:什么是阻礙這個過程?
王敏遠(yuǎn):有一種觀念認(rèn)為,偵查犯罪是維護社會穩(wěn)定的需要,職能部門沒有個人的私利,是為了社會治安,為了發(fā)現(xiàn)、揭露、懲罰犯罪,所以強調(diào)程序公正,禁止刑訊逼供就給我捆住手腳,就難以辦案了。這是錯誤的觀念。
新京報:在刑訴法修改中應(yīng)該如何操作?
王敏遠(yuǎn):刑訊逼供原因很復(fù)雜,但法律上的對策沒那么復(fù)雜,規(guī)定相應(yīng)的預(yù)防措施,如全程錄音錄像,審訊時律師在場等,再規(guī)定適當(dāng)?shù)姆珊蠊蛪蛄恕?/P>
證人作證不公開是秘密審判
新京報:刑事訴訟中一直存在一個比較突出的問題,就是證人出庭很少。
王敏遠(yuǎn):證人出庭不是愿意不愿意的問題,有爭議就得出庭。此外,特別的證人要出庭,特殊案件證人要出庭。比如死刑案件,關(guān)鍵證人的證言決定人的生死,人命關(guān)天,就算沒有爭議,也必須要出庭。辦案警察和鑒定人要出庭,因為警察辦案過程的情況對發(fā)現(xiàn)真相有很大影響,比如怎么搜查的、怎么審訊的。
新京報:有的案件在審判中,證人拒絕回答問題。
王敏遠(yuǎn):這時法官要裁定,這個問題必須回答,如果作偽證還要追究責(zé)任。沒有有效質(zhì)證,這種出庭是沒有意義的。所以證人出庭作證的數(shù)量并不重要,質(zhì)量最重要,簡單地提高證人出庭率是做表面文章。
新京報:如果有的證人堅持不出庭怎么辦?
王敏遠(yuǎn):要設(shè)置相應(yīng)的程序性法律后果,如該證人的證詞就不能采信。
新京報:那偵查機關(guān)恐怕會反對。
王敏遠(yuǎn):證人作證不公開,從某種意義上說就是一種秘密審判。秘密審判不一定都是冤假錯案,但是司法所要求的不僅僅是公正的實現(xiàn),而且是以看得見的方式實現(xiàn)。
新京報:此次刑訴法修改最大的困難在哪里?
王敏遠(yuǎn):和刑法修改面臨的問題不一樣。刑訴法是程序法,是操作之法,涉及方方面面,需要很多協(xié)調(diào),涉及公、檢、法、司等方方面面的職能,是個艱難的過程,是個大家達成共識的過程,這使得刑訴法修改的難度很大。期待各方通力合作,使得這次修法得以順利推進。
■ 鏈接
刑法和刑訴法區(qū)別
刑法是實體法,刑事訴訟法是程序法。
刑法是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的法律,也就是規(guī)定哪些行為是犯罪和應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任,并給犯罪人以何種刑罰處罰的法律。
而刑事訴訟法是規(guī)定追訴犯罪過程中的相關(guān)規(guī)則與步驟,規(guī)定的是在刑事訴訟程序中,公、檢、法、當(dāng)事人,其他訴訟參與人如何進行訴訟的規(guī)范。
■ 近年刑訊逼供案例
佘祥林案
1994年,佘妻張在玉因患精神病走失,張的家人懷疑張在玉被丈夫殺害。佘祥林因涉嫌殺人被批捕,1998年被判處15年有期徒刑。2005年,佘妻張在玉突然出現(xiàn)。法院重新開庭,宣判佘祥林無罪。2005年9月,佘祥林領(lǐng)取70余萬元國家賠償和補助。
趙作海案
2010年5月,因“殺害”同村人在監(jiān)獄已服刑多年的河南商丘村民趙作海,因“被害人”趙振裳的突然回家,被宣告無罪釋放。河南省高院作出再審判決:撤銷省法院復(fù)核裁定和商丘中院判決,宣告趙作海無罪。隨后,趙作海領(lǐng)到國家賠償金和補助65萬元。
記者 楊華云 來源:新京報
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